Доверенность. Несмотря на то, что про «недостатки» доверенности было написано очень много, такой способ купли-продажи автомобилей по-прежнему очень распространен. Кому хочется терять несколько часов в ГИБДД, да еще и платить за это около тысячи рублей, а то и больше. С доверенностью же все очень просто (не требуется даже присутствие «покупателя») «продавец» идет к нотариусу с паспортом и документами на автомобиль. Нотариус оформляет доверенность на три года, и сделка совершена. Даже с учета машину можно не снимать.

Но не все так безоблачно. Напомним, что доверенностью, в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса России, является письменное уполномочие на представительство перед третьими лицами. Право собственности по доверенности перейти не может. Именно поэтому ни продать, ни купить автомобиль «но доверенности» нельзя. Собственником автомобиля останется тот, на кого автомобиль был зарегистрирован. Право собственности подразумевает наличие определенных обязанностей. В первую очередь собственник автомобиля будет продолжать нести ответственность за причинение вреда (например, при ДТП) как владелец источника повышенной опасности. Иными словами, если «покупатель» в кого-либо врежется, суд может возложить обязанность возмещать вред пострадавшему на собственника автомобиля. Также собственник обязан продолжать платить транспортный налог. В соответствии со статьей 357 Налогового кодекса России этот налог уплачивается теми, на кого зарегистрированы транспортные средства. Исключение составляют только те, кто «продал» автомобиль таким образом до 30.07.2002. Эта категория граждан освобождается от уплаты налога, но только в том случае, если они известили налоговый по месту жительства о продаже автомобиля.

Точно так же не застрахован от неприятностей и «покупатель». Например, если собственник умер, доверенность теряет силу. Ни о каком наследовании не может быть и речи. Фактическому владельцу придется разбираться с законными наследниками, которые могут и не захотеть просто так расставаться со своей собственностью. Или, например, доверитель (тот, кто выдал доверенность) может в любой момент отозвать ее. Тогда машину также придется возвращать.

Теоретически избежать таких проблем можно. Новому владельцу надо обратиться в суд с исковым заявлением о признании права собственности. Для этого придется доказать, что на самом деле в данном случае доверенностью была «прикрыта» сделка купли-продажи в устной форме. Правда, доказать эти обстоятельства, особенно если продавец будет отрицать факт продажи, будет практически невозможно.

Если же вы уже управляете автомобилем по доверенности и решили все-таки перерегистрировать его на свое имя, вам опять придется столкнуться с определенными сложностями. Продавать автомобиль самому себе нельзя. В соответствии со статьей 182 ГК РФ, являясь представителем собственника по доверенности, вы не можете совершать сделки в отношении себя лично. Поэтому после снятия автомобиля с учета вам сначала придется продать его родственнику или другу. А тот уже продаст его вам.

Совсем другое дело, когда автомобиль оформляется через магазин - с получением справки-счета. Такой способ куплипродажи автомобиля не так распространен, но гораздо более безопасен с правовой точки зрения. Формально этот процесс выглядит следующим образом: продавец заключает с комиссионным магазином договор комиссии, а покупатель с тем же магазином - договор купли-продажи. На практике же все гораздо проще. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что никакой государственной регистрации сделок купли-продажи автомобилей не требуется. Это означает, что если вы решили продать или купить автомобиль, совершенно не обязательно ставить об этом в известность какой-либо государственный орган. Просто покупатель передает деньги продавцу, а тот, в свою очередь, передает покупателю автомобиль. Регистрация транспортного средства в ГИБДД есть простое установление, что данное транспортное средство имеет конкретного владельца, но отнюдь не является регистрацией права собственности. Это право возникает у покупателя с момента непосредственной передачи ему автомобиля.

Итак, продавец снимает машину с учета. Вместе с покупателем он приходит в магазин, где на машину оформляются справка-счет, транзитные номера и в ПТС вписывается новый собственник. С этого момента право собственности переходит от продавца к покупателю со всеми вытекающими последствиями: обязанностью платить налоги, нести ответственность за причинение вреда и т.д. Единственное условие - наличие у магазина соответствующей лицензии (кстати, без нее магазин просто не сможет получить чистые бланки справок-счетов и транзитных номеров для оформления автомобилей).

Справку-счет, переоформленный ПТС и транзитные номера покупатель представляет в ГИБДД, где автомобиль регистрируют за ним как за новым собственником. Если же с автомобилем после его приобретения появятся какие-либо проблемы (он окажется в угоне, обнаружатся перебитые номера агрегатов и т.п.), претензии придется предъявлять не непосредственно к продавцу, а к комиссионному магазину, оформлявшему сделку (статья 990 ГК РФ). Важно иметь в виду, что при таком способе приобретения автомобиля в справке-счете надо обязательно указывать реальную стоимость автомобиля если впоследствии возникнут какие-либо проблемы, при рассмотрении претензий к магазину суд будет учитывать только ту стоимость, которая указана в справке-счете. Кстати, все споры между покупателем и магазином будут решаться в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

Третий способ купли-продажи автомобиля еще проще. Как мы уже говорили, такие сделки с транспортными средствами не требуют государственной регистрации. Поэтому продавец с покупателем могут и самостоятельно, не прибегая к помощи посредников, заключить договор купли-продажи. Стороны сделки - продавец и покупатель - составляют письменный договор купли-продажи автомобиля в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. В момент подписания договора покупатель становится собственником автомобиля. Теперь, когда он приедет в ГИБДД регистрировать автомобиль на свое имя, ему будет достаточно представить данный договор, ПТС и квитанции об уплате установленных сборов за регистрацию (напомню, что функции контроля за уплатой транспортного налога ГИБДД более не осуществляет, поэтому квитанцию об уплате этого налога предоставлять не надо).

Надо сказать, что в некоторых регионах ГИБДД сама предоставляет возможность оформить такой договор, выдавая соответствующие бланки. В этом случае договор составляется в трех экземплярах, один из которых остается в ГИБДД. Цену автомобиля покупатель и продавец определяют сами. Она может быть какой угодно, но надо помнить, что если впоследствии возникнет спор и кто-либо из сторон будет требовать расторжения договора, суд будет учитывать цену автомобиля, указанную в договоре.

Есть и еще более простой способ приобрести или продать автомобиль. Закон допускает заключать договор купли-продажи автомобиля в устной форме. Единственное условие сделка должна исполняться при самом ее совершении, то есть, отдал деньги - получил автомобиль. Формально это означает, что при постановке автомобиля на учет должно быть вполне достаточно устного заявления сторон сделки, что между ними был заключен договор купли-продажи в устной форме. В остальном процедура постановки на учет ничем не отличается от обычной (пишется заявление, оплачиваются квитанции за совершение регистрационных действий и за спецпродукцию, т.е. номерные знаки), после чего машина снимается с учета и фиксируется за новым владельцем.

К сожалению, мы вынуждены оговориться. Конечно, описанный нами порядок приобретения и продажи автомобиля по договору предусмотрен действующим приказом МВД РФ № 59 от 27.01.2003:

«5.1. Регистрация транспортных средств, номерных агрегатов за физическими или юридическими лицами, которые приобрели право собственности на снятые с регистрационного учета в Госавтоинспекции транспортные средства, номерные агрегаты на основании договора, заключенного в простой письменной форме, подписанного сторонами сделки, а также заверенного печатью, если одним из участников сделки является юридическое лицо, производится при представлении договора, заявления (приложения № 1 и № 2) и паспорта транспортного средства либо документа на номерной агрегат, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

5.2. Регистрация транспортных средств, номерных агрегатов за физическими лицами, которые приобрели право собственности на снятые с регистрационного учета в Госавтоинспекции транспортные средства, номерные агрегаты на основании договора, заключенного устно, производится при представлении заявления и паспорта транспортного средства (документа на номерной агрегат), а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами».

Добавим также, что 10 октября 2003 года Верховный суд России принял решение № ГКПИ 2003-635, согласно которому Правительство РФ не вправе ограничивать права граждан совершать сделки со своими автомобилями. Не вдаваясь в юридические тонкости, поясним смысл этого решения: отныне перед продажей автомобиля не надо снимать его с учета. Теперь, чтобы продать автомобиль, достаточно ударить с покупателем по рукам. Продавец получает деньги, покупатель документы на автомобиль и ключи, после чего последний обязан в пятидневный срок снять автомобиль с учета и зарегистрировать его на свое имя по месту жительства.

Вот только на практике купленную таким образом машину поставигь на учет довольно сложно. Если к письменным договорам сотрудники ГИБДД уже привыкли, то машины, приобретенные по устным договорам, ставить на учет пока отказываются. Тем более, если машина куплена еще до снятия ее с учета (то есть так, как разрешил делать Верховный суд). Иными словами, как это часто бывает, закон есть, но исполнять его не торопятся. Но мы надеемся, что скоро такой цивилизованный способ купли-продажи автомобилей станет общепринятым и продать или купить машину на практике будет так же легко, как это написано в законе.

Если иное не предусмотрено законом или договором розничной купли-продажи, в том числе условиями формуляров или иных стандартных форм, к которым присоединяется покупатель (статья 428), договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.




Комментарии к ст. 493 ГК РФ


1. По общему правилу договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю товарного или кассового чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара. Однако это не означает, что для данного договора обязательна письменная форма. Ни кассовый, ни товарный чек, ни иной документ, подтверждающий оплату товара покупателем, не являются письменной формой договора, предусмотренной ст. 160 ГК, т.к. не отвечают предъявленным к ней требованиям. По смыслу комментируемой статьи кассовый и товарный чек - письменные документы, подтверждающие факт заключения договора и его условий (кассовый чек - цену, а товарный - предмет и цену). Если кассовый чек всегда подтверждает оплату товара, то товарный - только в том случае, если на нем стоит отметка об оплате (например, штамп "оплачено").

2. Договор розничной купли-продажи может заключаться в любой форме, предусмотренной для сделок, - устно, если он исполняется при совершении, или путем конклюдентных действий (см. коммент. к ст. 498). Но для некоторых его разновидностей предписана обязательная письменная форма. Так, согласно Правилам продажи товаров по образцам, доставка товара покупателю оформляется квитанцией или иным документом установленной формы и содержания, которые в соответствии со ст. 160 ГК подпадают под письменную форму договора.

3. Статья закрепляет сложившуюся судебную практику, в соответствии с которой отсутствие у покупателя товарного или кассового чека либо другого документа само по себе не может служить основанием к отказу в защите его прав. Поскольку договор купли-продажи в системе розничной торговли, как правило, заключается в устной форме на основании п. 2 ст. 159, ст. 161 ГК, покупатель вправе доказывать факт покупки с помощью свидетельских показаний, которые оцениваются судом в совокупности со всеми собранными по делу доказательствами (п. 21 Постановления Пленума ВС РФ N 7). Т.к. при судебном разбирательстве существенное значение имеет не только наличие договора, но и его условия, в частности цена, ст. 493 допускает свидетельские показания и при доказывании условий договора розничной купли-продажи.

4. Иные правила о надлежащей форме заключения договора розничной купли-продажи могут определяться законом, договором, в том числе условиями договора присоединения, изложенными в формулярах или иных стандартных формах. Так, в соответствии с п. 2 ст. 498 ГК договор с использованием автоматов считается заключенным с момента совершения покупателем действий, необходимых для получения товара. Правилами распространения периодических печатных изданий по подписке, документ, выдаваемый подписчику, должен удостоверять, помимо оплаты, срок подписки, наименование периодического печатного издания и адрес его получателя.

1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.

2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

3. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса.

Комментарий к статье 434

1. Форма договора — внешнее выражение взаимного волеизъявления сторон. Для того чтобы согласованное волеизъявление стало договором, необходимо, чтобы внутренняя воля сторон была выражена вовне, т.е. объективирована в доступной для восприятия форме.

Облечение договора в надлежащую форму имеет важнейшее юридическое значение; несоблюдение требуемой законом формы может повлечь за собой недействительность договора.

Форма договора может быть либо установлена нормами права, либо свободно определяться по соглашению сторон. Закон обычно дает лишь общие указания на то, в каких случаях сделки подлежат заключению в устной, письменной (в том числе нотариальной) форме или в форме конклюдентных действий. Это действия, которые и без произнесения слов свидетельствуют о волеизъявлении лица заключить договор. Лицо, которое садится в автобус или такси, тем самым обязуется в силу возникшего договора оплатить стоимость проезда до пункта назначения, даже если оно не выразило прямого обещания это сделать. Покупатель, опуская монету в автомат или кредитную карточку в банкомат, тем самым заключает договор с продавцом или банком. В рамках общих предписаний сторонам предоставляется право выбора как формы договора, так и ее реквизитов. Стороны могут обусловить письменную форму договора, хотя бы по закону она и не требовалась, либо нотариальную форму, хотя бы по закону достаточно было простой письменной формы. Равным образом при заключении договора в письменной форме порядок размещения текста в документе и другие реквизиты могут определяться свободным волеизъявлением сторон.

В отношении формы договора закон отсылает к формам, предусмотренным для совершения сделок, если законом для договора данного вида не установлена определенная форма. Статья 158 ГК определяет, что сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).

Устные договоры заключаются посредством словесно выраженного предложения о заключении договора и принятия предложения. Так, договор розничной купли-продажи чаще всего заключается в устной форме. Покупатель устно делает предложение (оферту) приобрести товар, а продавец принимает это предложение (акцептует). Также договор мены, исполняемый при его заключении, может совершаться в устной форме независимо от стоимости обмениваемого имущества, за исключением случаев, установленных законом.

2. Пункт 2 комментируемой статьи перечисляет возможности заключения договоров о письменной форме, допуская при этом использование и иных вариантов письменной формы, если только они с достоверностью подтверждают, что документ исходит от стороны по договору.

Нормативными правовыми актами может быть ограничен выбор сторонами вариантов письменной формы договора. На современном этапе данное ограничение может быть выражено путем предписания при заключении договора в письменной форме избирать бумажный носитель. Так, ст. 4 Закона о векселе предписывает, что переводной и простой вексель должны быть составлены только на бумаге (бумажном носителе).

Для иных видов договоров предписывается только письменная форма их совершения. Так, согласно ст. 362 ГК договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность данного договора. То же правило действует, в частности, в отношении кредитного договора.

Письменные договоры заключаются путем: а) составления единого документа, подписываемого обеими сторонами; б) обмена несколькими письменными документами (письмами, телеграммами), исходящими от сторон и выражающими их согласованную волю; в) принятия к исполнению заказа контрагента.

Составление единого документа — основной, наиболее применяемый способ оформления договорных отношений. Сущность его заключается в том, что стороны подписывают документ, который содержит их взаимное волеизъявление. Договоры могут быть заключены также путем обмена письмами, телеграммами и другими письменными документами. Необходимо, однако, чтобы эти документы, поскольку они исходят от разных сторон и подписываются каждой из них отдельно, содержали взаимосогласованную волю сторон.

Перечень технических средств, содержащийся в п. 2 комментируемой статьи, составлен с учетом развития современных способов связи и предполагает обмен договорными документами, изготовленными и подписанными при помощи электронно-вычислительной техники. Комментируемая норма корреспондирует с п. 2 ст. 160 ГК «Письменная форма сделки», содержание которой учитывает в том числе и современную практику электронного документооборота со всеми необходимыми его элементами, включая так называемую электронную цифровую подпись. Последняя одновременно служит подтверждением достоверности передаваемой при помощи ЭВМ информации, а также свидетельством того, что документ составлен и подписан должным образом уполномоченным лицом.

В соответствии с п. 2 ст. 160 ГК при совершении сделок допустимо использование факсимильного воспроизведения подписи, электронной цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами или соглашением сторон. Таким образом, договоры, совершаемые и подписываемые электронным способом, в настоящее время приобрели реальную юридическую силу и соответствуют формальным требованиям к сделкам, заключаемым в простой письменной форме. Использование электронной цифровой подписи при заключении сделок регламентируется Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» <1>. Названный Закон предусматривает обязательные юридические условия, которые должны соблюдаться при использовании электронной цифровой подписи.

———————————

<1> СЗ РФ. 2002. N 2. Ст. 127.

Данные условия относятся к следующим аспектам применения электронной цифровой подписи:

Признанию равнозначности электронной цифровой подписи и собственноручной подписи (ст. 4);

Замещению печатей, т.е. признание равнозначности электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью и документов на бумаге, подписанных собственноручной подписью и скрепленных печатью (ст. 19);

Сертификации средств электронной цифровой подписи при создании ключей электронных цифровых подписей (п. 2 ст. 5);

Использованию сертификатов ключей электронных цифровых подписей (изготовление, выдача, хранение, сведения, составляющие содержание указанных сертификатов) (ст. ст. 6, 7).

Договор может быть заключен путем принятия к исполнению заказа. Такой способ состоит в том, что одна из сторон направляет другой стороне письменное предложение о заключении договора, в котором излагается и основное его содержание. Получившая такое предложение сторона в согласованный сторонами или установленный соответствующими нормативными актами срок подтверждает согласие на принятие заказа к исполнению письмом, телеграммой и т.д.

3. Пункт 3 комментируемой статьи устанавливает, что письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в следующем порядке: лицо, получившее оферту, совершает в срок, установленный для ее акцепта, действия по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.). Таким образом, закрепляется норма, по которой совершение фактических действий стороной, которой была направлена оферта, равнозначно согласию заключить договор, если эти действия служат исполнением условий, содержащихся в предложении о заключении договора.

Развернутое описание этой нормы содержится в п. 3 ст. 438 ГК.

Коммерческое право

1. Договор розничной купли-продажи как правовая форма коммерческого обслуживания населения. Понятия, формы, порядок заключения, права и обязанности сторон

Понятие договора розничной купли-продажи

По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Таким образом, розничная купля-продажа предполагает специальный субъектный состав и особое назначение объекта договора. Договор розничной купли-продажи является публичным договором. Цена в договоре розничной купли-продажи является существенным условием, она предполагается продавцом для всех покупателей (без различий между ними).

Если иное не предусмотрено законом или договором, договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора его условий.

Если иное не предусмотрено договором, покупатель становится собственником товара с момента оплаты товара.

Формы договора розничной купли-продажи

Согласно ст. 493 ГК РФ требуемая для договора форма соблюдена с момента выдачи покупателю документов об оплате. Однако указанные документы нельзя рассматривать в качестве письменной формы сделки (ст. 160 ГК РФ), их назначение – служит доказательством оплаты товара. Поэтому форма договора розничной купли продажи должна подчиняться общим правилам ст. 159 – 161 ГК РФ: в устной форме могут заключаться сделки, исполняемые в момент совершения (таково большинство договоров розничной купли-продажи), и сделки между гражданами на сумму менее десяти минимальных размеров оплаты труда. Все остальные сделки должны облекаться в письменную форму, несоблюдение которой, по общему правилу, лишает продавца права ссылаться на свидетельские показания (п. 1 ст. 162 ГК РФ).

Порядок заключения договора розничной купли-продажи

Договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю документа, подтверждающего оплату товара (кассового, товарного чека и т.п.). однако оплата товара и достижение соглашения между сторонами – это не одно и то же. Иногда оплата следует за соглашением сторон (товар отобран, а затем оплачен), иногда – предшествует ему. Последний случай имеет место, когда покупатель, определив для себя нужный товар, оплачивает его в кассу. В момент оплаты магазин (в лице кассира) может и не знать, какой товар и в каком количестве намерен приобрести покупатель, назвавший общую сумму покупки. Однако в силу прямого указания ст. 493 ГК РФ договор розничной купли-продажи будет, по общему правилу, считаться заключенным именно с момента оплаты товара. Очевидно, здесь мы сталкиваемся с особой юридической фикцией: оплата всегда понимается как состоявшееся соглашение сторон. Это законодательное решение небезупречно, но имеет свои положительные черты. Ведь момент оплаты товара всегда формально определен, а это снимает возможные споры, был ли заключен договор или нет.

Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи

Обязанности продавца в договоре розничной купли-продажи состоят в передаче покупателю товара:

а) в определенном месте;

б) со всеми принадлежностями и документами, относящимися к товару;

в) в согласованном количестве и ассортименте;

г) соответствующей комплектности и в комплекте, если таковой предусмотрен;

д) установленного качества;

е) свободным от прав третьих лиц;

ж) в надлежащей упаковке и (или) таре.

Обязанности продавца: передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи. Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяются договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить, в соответствии с общими правилами о сроках исполнения обязательств. Количество переданного товара должно соответствовать условиям договора. Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц. Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право требовать уменьшения цены товара, ели не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар. Продавец обязан одновременно с передачей вещей передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы; передать товар в определенном ассортименте и комплектности качество передаваемого товара должно соответствовать договору купли-продажи. Если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам (ассортимент), продавец обязан передать покупателю товары в ассортименте, согласованном сторонами. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли продажи, при отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю, пригодный для целей, для которых товар обычно используется. Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям договора купли-продажи о комплектности.

Основная обязанность покупателя – оплата купленного товара. Однако в розничной купле-продаже договор, по общему правилу, считается заключенным именно с момента оплаты. В этом случае единственной обязанностью покупателя остается принятие товара.

2. Порядок рассмотрения споров в арбитражном суде

Новый порядок разрешения споров в арбитражном суде в 2003г. Новый Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Изменения компетенции арбитражных судов. Представительство в арбитражном суде. Оформление и подтверждение полномочий представителя. Новое в распределении бремени доказывания. Меры по обеспечению иска и исполнению судебного решения. Встречное обеспечение. Судебные расходы. Процессуальные сроки, судебные штрафы и судебные извещения. Изменение общего порядка подготовки дела к слушанию и судебному разбирательству. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел и принятия судебных актов. Производство по пересмотру судебных актов в апелляционной инстанции. Полномочия, порядок деятельности арбитражного суда кассационной инстанции. Пересмотр судебных актов судом надзорной инстанции. - Практика применения Федеральных законов «О судебных приставах», «Об исполнительном производстве» и других нормативно-правовых актов, регулирующих порядок и условия принудительного исполнения постановлений судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Правовые нормы, регламентирующие общие условия совершения исполнительных действий в России. Требования, предъявляемые к исполнительным документам. Порядок перерыва, восстановления, отсрочки, приостановления и прекращения судебного производства. Порядок обращения взыскания и наложения ареста на имущество должника, имущество должника-организации, заработную плату и иные виды доходов должника, ценные бумаги. Порядок исполнения исполнительных документов по спорам неимущественного характера. - Организация взаимодействия арбитражных судов и службы судебных приставов РФ.

Судебная практика рассмотрения жалоб на действия судебного пристава- исполнителя. Ответственность должника и иных лиц за неисполнение исполнительного документа и законных требований судебного пристава-исполнителя (исполнительский сбор, расходы по совершению исполнительных действий, штрафы). Постановление Конституционного суда РФ № 13-П от 30.07.2001 и Кодекс РФ об административных правонарушениях. - Практика рассмотрения трудовых споров в судах. Особенности внесудебного рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров согласно Трудовому кодексу РФ в 2003г.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 96-ФЗ «О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» с 1 января 2003 года вводится в действие глава 36 «Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора» Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В целях организации деятельности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в условиях действия нового арбитражного процессуального законодательства:

1. Утвердить Порядок организации работы по рассмотрению заявлений и представлений о пересмотре судебных актов в порядке надзора в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации (далее - Порядок организации работы по рассмотрению заявлений и представлений) и Порядок информационного обеспечения рассмотрения заявлений и представлений о пересмотре судебных актов в порядке надзора (далее - Порядок информационного обеспечения).

2. Заместителям Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, председателям судебных составов, руководителям структурных подразделений:

Организовать работу по рассмотрению в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации заявлений и представлений о пересмотре судебных актов в порядке надзора в соответствии с утвержденным Порядком организации работы по рассмотрению заявлений и представлений.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации – высший судебный орган по разрешению экономических и иных дел (дел о признании недействительными полностью или частично нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации в случаях несоответствия их закону и нарушения прав и законных интересов организаций и граждан; экономические споры между Российской Федерацией и ее субъектами, а также а также споры между субъектами Федерации (ст. 10 Закона об арбитражных судах), рассматриваемых арбитражными судами. Он осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью арбитражных судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики. ВАС РФ является также организационным центром системы арбитражных судов. Функцию, компетенцию и полномочия Высшего Арбитражного суда Российской Федерации можно разделить на несколько групп. Прежде всего, этого судебный орган первой инстанции. В этом качестве он рассматривает лишь две группы дел:

а) дела о признании недействительными (полностью или частично) ненормативных актов Президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, не соответствующих закону и нарушающих права и законные интересы организаций и граждан;

б) экономические споры между Российской Федерацией и ее субъектами, а также между субъектами Федерации. Кроме того, он рассматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты. До сих пор Высший Арбитражный Суд Российской Федерации ни одного дела по первой инстанции не рассматривал.

Условие задачи:

Товарный склад «Торс», имеющий лицензию на хранение товаров. Заключил договоры складского хранения только с организациями своего микрорайона. Коммерческие организации соседнего микрорайона, которым было отказано в хранении товаров, обратилось в местную администрацию с жалобой на ограничения в приеме товаров на хранение товарными складами «Торс». Раскройте понятие договора складского хранения? Правомерны ли действия «Торса»?

Решение задачи:

По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности. (п. 1 ст. 907 ГК РФ).

Действия «Торса» неправомерны, так как на основании ст. 908 ГК РФ товарный склад признается складом общего пользования, если из закона, иных правовых актов или выданного этой коммерческой организации разрешения (лицензии) вытекает, что она обязана принимать товары на хранение от любого товаровладельца.

Договор складского хранения, заключаемый товарным складом общего пользования, признается публичным договором. В соответствии со ст. 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится.

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами.

Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.

Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается.

Библиографический список

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94 N 51-ФЗ (ред. от 10.01.2003).

2. Приказ Госстандарта РФ от 15.01.2003 N 11 «Об организации работ по производству судебной экспертизы по гражданским и арбитражным делам, делам об административных правонарушениях в области стандартизации, обеспечения единства измерений и подтверждения соответствия (сертификации).

3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. Учебник. Часть 1. Издание второе, переработанное и дополненное. /Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М.: «ПРОСПЕКТ», 1997 г.

4. Гражданское право: В 2-х т. Т. 1: Учебник / Отв. Ред. проф. Е. А. Суханов. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: БЕК, 2000.

5. Изварина А. Ф. Судебная власть в Российской Федерации: Учебное пособие для юридических вузов и факультетов. – Ростов н / Д: МарТ, 2001 г.

7.1. Договор купли-продажи

Договор купли-продажи — основной гражданско-правовой договор, используемый при оформлении обязательств по возмездной реализации имущества. С помощью этого договора удовлетворяются личные потребности граждан по приобретению продуктов питания, одежды, иных товаров потребительского спроса, жилых домов, квартир, дач, гаражей и т.д.
Договор купли-продажи широко применяется в сфере предпринимательских и иных, не связанных с личным потреблением, отношений. Для деятельности любой организации важно приобретение оборудования, канцелярских принадлежностей, энергоснабжение и пр. Обеспечение материальными ресурсами торговых организаций и организаций-изготовителей также является непременным условием их функционирования и получения прибыли.
По сравнению с ранее действовавшим законодательством сфера применения договора купли-продажи в настоящее время значительно расширена, так как правила купли-продажи субсидиарно распространяются на имущественные права, результаты интеллектуальной деятельности, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, если иное не вытекает из содержания или особенностей соответствующих прав. Общие положения договора купли-продажи распространяются также на продажу ценных бумаг и валюты при условии, что такая продажа не подпадает под действие специального законодательного регулирования.
Определение договора купли-продажи дано в п. 1 ст. 454 ГК РФ, По договору купли-продажи (схема II-1) одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
Договор купли-продажи — это возмездный, двусторонний (взаимный) и консенсуальный договор.
Возмездным он является потому, что обязанности одной стороны (продавца) передать товар соответствует встречная обязанность другой стороны (покупателя) произвести оплату этого товара.
Двусторонний (взаимный) характер договора купли-продажи обусловливается тем, что каждая из сторон имеет в отношении другой стороны как права, так и обязанности, т.е. одновременно выступает и как кредитор, и как должник.
Консенсуальным договор купли-продажи считается потому, что он признается заключенным с момента достижения между сторонами соглашения по всем существенным условиям договора. При самообслуживании с последующей оплатой договор носит реальный характер, так как для его заключения кроме соглашения сторон необходима передача вещи покупателю, осуществляемая путем ее отбора покупателем, что и является акцептом публичной оферты.
Правовое регулирование отношений купли-продажи определено гл. 30 ГК РФ. Помимо общих положений о договоре купли-продажи, а также норм, регулирующих основные условия договора, в Кодексе содержатся нормы отдельных видов договора купли-продажи, каждому из которых посвящен отдельный параграф гл. 30. Специальные правила установлены для договора розничной купли-продажи и поставки, поставки товаров для государственных нужд; контрактации, энергоснабжения, продажи недвижимости, продажи предприятия. Особенности каждого из названных видов договоров связаны в основном с объектом, целями и составом участников (схема II-2).
К договору купли-продажи применяются также общие положения о сделках, обязательствах, договоре, включенные в часть первую ГК РФ.
Важное значение имеет соотношение общих норм о договоре купли-продажи, специальных норм, регламентирующих его разновидности и положений части первой ГК РФ. Правовое регулирование рассматриваемых правоотношений строится по следующему принципу: сначала применяются специальные правила, регулирующие отдельный вид договора купли-продажи; при их отсутствии субсидиарно применяются общие положения о купле-продаже (§ 1 гл. 30 ГК РФ); если же соответствующие правоотношения не регламентируются ни специальными правилами о конкретном договоре, ни общими положениями о договоре купли-продажи, применяются нормы о сделках, обязательствах и договоре.
Большинство содержащихся в ГК РФ норм о правах и обязанностях сторон, условиях договора — диспозитивные. Это означает, что они применяются лишь в том случае, если участники соответствующих правоотношений не выберут иной вариант поведения (ст. 457— 459 ГК РФ и др.). Некоторые положения сформулированы в императивной форме (п. 3 ст. 455; п. 2 ст. 461; ст. 473 ГК РФ и др.).
Помимо ГК РФ отношения по купле-продаже регулируются и специальными законами. К их числу относятся, например, Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", федеральные законы от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд", от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ "О поставках продукции для федеральных государственных нужд".
В некоторых случаях, предусмотренных ГК РФ и другими законами, допускается регулирование отношений по купле-продаже иными правовыми актами, к которым относятся указы Президента РФ и постановления Правительства РФ. В качестве примера можно привести Указ Президента РФ от 26 ноября 1997 г. № 1263 "О продаже гражданам и юридическим лицам предназначенных под застройку земельных участков, расположенных на территории городских и сельских поселений, или права их аренды", Правила продажи отдельных, видов товаров, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 551.
В общих положениях о купле-продаже и договорах поставки нередко делаются ссылки на обычаи делового оборота или на обычно предъявляемые требования (п. 2 ст. 459, п. 2 ст. 474, п. 1 ст. 508 ГК РФ). Не всегда при таких ссылках действует общее правило п. 5 ст. 421 ГК РФ, согласно которому при определении условия договора диспозитивная норма закона имеет приоритет перед обычаем делового оборота. Наоборот, в некоторых нормах указано, что они применяются, если иное не вытекает из обычаев делового оборота (например, п. 2 ст. 459; п. 1 ст. 510 ГК РФ).
В параграфе 1 гл. 30 ГК РФ не содержится специальной нормы о форме договора купли-продажи. Исходя из смысла ст. 434 ГК РФ этот договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Следовательно, по общему правилу для формы договора купли-продажи применяются общие нормы о форме сделок.
Устная форма определяется суммой сделки, моментом ее исполнения и временем действия. В устной форме договор купли-продажи заключается:
- между гражданами, если сумма сделки не превышает более чем в 10 раз установленный законом минимальный размер оплаты труда;
- между юридическими лицами и между гражданами и юридическими лицами, если договор исполняется непосредственно в момент заключения (п. 2 ст. 159 ГК РФ). Банк России разрешает проводить расчеты между юридическими лицами за наличные деньги на сумму не свыше 10 тыс. руб. Следовательно, только в пределах этой суммы допустимо заключение договора между юридическими лицами в устной форме.
Определенной разновидностью совершения сделок в устной форме является заключение договора "путем молчания". Это допускается в прямо предусмотренных законом случаях. Так, в соответствии с п. 2 ст. 540 ГК РФ договор энергоснабжения, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявила о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора.
ГК РФ также допускает возможность заключения договора лицом, получившим оферу (предложение заключить договор), путем совершения действий по выполнению указанных в оферте условий договора (например, отгрузка товаров), если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте (п. 3 ст. 438 ГК РФ).
Письменная форма договора может быть простой и сложной (требующей нотариального оформления и (или) государственной регистрации).
Простая письменная форма применяется во всех случаях, когда законом или соглашением сторон не допускается устная форма. Следовательно, во всех (кроме указанных выше) случаях договоры купли-продажи должны быть заключены в письменной форме. Несоблюдение простой письменной формы не всегда автоматически влечет признание договора недействительным. Отрицательное последствие заключения договора купли-продажи в устной форме — невозможность для сторон ссылаться на свидетельские показания в случае возникновения спора, что, в принципе, не лишает права ссылаться на имеющиеся письменные документы. Однако получить при этом документы, подтверждающие содержание устного договора, в большинстве случаев весьма затруднительно.
Отдельные договоры независимо от их суммы, субъектного состава, совпадения момента исполнения и совершения должны быть заключены в письменной форме. Это прямо вытекает из закона. Несоблюдение простой письменной формы в этих случаях влечет признание договора недействительным с момента его заключения. Это правило относится, в частности, к внешнеторговым сделкам (п. 3 ст. 162 ГК РФ). Поэтому для договоров международной купли-продажи соблюдение письменной формы обязательно.
Договор в письменной форме заключается либо путем составления одного документа, подписанного сторонами, либо при обмене письмами, телеграммами, телефонограммами или иными способами, позволяющими с достоверностью установить вступление сторон в договорные отношения (п. 2 ст. 434 ГК РФ).
При использовании телефона, радио и электронных средств связи договаривающиеся стороны должны предварительно письменно заключить соглашение, в котором предусматриваются:
- возможность заключения, изменения, дополнения и расторжения договора;
- порядок воспроизведения подписи полномочных представителей сторон;
- процедура согласования разногласий и порядок доказывания подлинности договора и других документов с цифровой (электронной) подписью.
При отсутствии в договоре процедуры согласования разногласий и порядка доказывания подлинности договора и других документов с цифровой (электронной) подписью, если одна из сторон оспаривает наличие подписанного договора и других документов, арбитражный суд вправе не принимать договор и документы в качестве доказательств (информационное письмо ВАС РФ от 19 августа 1994 г. № С1-7/ОП-587).
В отдельных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, договор купли-продажи может быть заключен только в виде единого документа, подписанного сторонами. Это касается, например, договоров продажи недвижимости (ст. 550 ГК РФ) и продажи предприятий (ст. 560 ГК РФ). В подобных случаях заключение договора путем обмена письмами или телеграммами означает, что требование о письменной форме сделки не соблюдено.
В законе, иных правовых актах и соглашениях сторон могут предусматриваться дополнительные требования к форме договора купли-продажи (наличие печати, заключение договора на бланке определенной формы и др.) Эти требования приобретают обязательную силу, если в законе, ином правовом акте либо в соглашении сторон прямо указано, что нарушение таких условий влечет за собой ничтожность договора. При отсутствии такой записи наступают последствия, аналогичные несоблюдению простой письменной формы сделки (п. 1 ст. 160 ГК РФ), несмотря на то что стороны договорились об обязательном скреплении своих подписей печатями или о заключении договора на бланке определенной формы. Поскольку в этих случаях договор существует как письменный документ, разрешение споров по факту его заключения или по его условиям существенно облегчается.
При заключении договора купли-продажи недвижимости, а также при продаже предприятий простой письменной формы недостаточно — требуется их государственная регистрация.
Нотариальное оформление договора купли-продажи, в том числе недвижимости и предприятий, не требуется, если иное не предусмотрено соглашением сторон.