Промышленная собственность - является разновидностью интеллектуальной собственности. Данное понятие ввела Парижская конвенция в 1883 году. В последующем понятие промышленная собственность было закреплено многими международными соглашениями.

Объекты охраны промышленной собственности

К объектам охраны промышленной собственности относятся: промышленные образцы, патенты на изобретения, новые модели, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные названия и обозначение мест происхождения товаров, коммерческие наименования, топология интегральных схем, селекционные открытия. К объектам промышленной собственности с 1970 года стали относить разные открытия, а также секреты и опыт производства. К объектам охраны относится и промышленный образец, определяющий внешний вид изделия. Он является итогом творческой деятельности и способствует повышению потребительских качеств изделий. Интеллектуальная собственность промышленная собственность - являются равнозначными понятиями и подлежат охране.

В последнее время к объектам охраны стали относить и товарные знаки - обозначения, отличающие однородные товары физических и юридических лиц. Чтобы быть объектом правовой охраны, знак должен иметь условное обозначение в виде символа, который наносится на выпускаемую продукцию, ее упаковку или сопроводительную документацию. Товарные знаки бывают: словесными, объемными, изобразительными, звуковыми, световыми, комбинированными, индивидуальными, коллективными и др. Право на товарный знак длится в течение 10-20 лет (в США - 20, в Англии - 7, во Франции, Германии, России и Швейцарии -10 лет, начиная с даты заявки).

Международные договоры в области охраны промышленной собственности, а также регулирование правоотношений в сфере промышленной собственности в России

В Российской Федерации с 2007 года правоотношения в сфере промышленной собственности регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации. Российская Федерация осуществляет международное сотрудничество в области охраны объектов промышленной собственности в рамках ряда многосторонних международных договоров: Парижской конвенции от 1883 года, с дополнениями 1900, 1911, 1925, 1934, 1958, 1967 годов, Вашингтонского договора о патентной кооперации 1970 года, Мадридской конвенции о международной регистрации фабричных и товарных знаков 1891 года, Венского договора о регистрации товарных знаков 1973 года, Конвенции о выдаче Европейских патентов 1973 года и др.

Фундаментом международной системы охраны промышленной собственности стала Парижская конвенция, принятая в Париже 20 марта 1883 г., которую первоначально подписали 11 государств. Сегодня к ней присоединились более 100 государств, среди них и РФ, как правоприемница СССР, - 1 июля 1965 года.

Парижская конвенция включает разделы:

  • национальный режим;
  • право приоритета;
  • сфера материального права;
  • правила, регламентирующие административные, финансовые и организационные вопросы.

Этими правилами устанавливаются равные права граждан стран-участниц, а правом приоритета пользуются патенты, полезные модели, товарные знаки и промышленные образцы. Заявитель, подавая заявку одной из стран-участниц, имеет право получить охрану и в других государствах, сохраняя приоритет подачи по дате первой заявки.

Сроки для подачи последующих заявок:

  • патенты и полезные модели - 12 месяцев;
  • товарные знаки и промышленные образцы - 6 месяцев.

Охрана промышленной собственности предполагает охрану материального права, распространяющегося на патенты, товарные знаки, указания мест происхождения товара, фирменные названия, промышленные образцы. В данном случае страны-участницы обязываются обеспечить охрану от недобросовестной конкуренции, при помощи специальной службы. С целью координирования действий стран-участниц - создан Союз по охране промышленной собственности, имеющий свои руководящие органы: Ассамблея, Исполнительный комитет и Международное бюро ВОИС. Ассамблея, как главный орган Союза, собирается один раз в два года.

Субъекты права промышленной собственности

Субъекты права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, новые сорта растений и топологии интегральных микросхем делятся на 2 группы: авторы и лица, к которым права авторов на получение патента переходят в силу закона или договора. Автор объекта промышленной собственности – физическое лицо, творческим трудом которого объект создан. Не требуется, чтобы такое лицо было дееспособным. Несовершеннолетние дети от 14 до 18 лет могут быть субъектами права промышленной собственности, имеют право без согласия родителей, усыновителей и попечителя осуществлять права автора изобретения или иного охраняемого РИД. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РБ, пользуются такими же авторскими правами, как и граждане РБ. ЮЛ не может быть автором объекта промышленной собственности. Если объект права промышленной собственности создан совместным трудом нескольких граждан, то все они признаются авторами. Порядок пользования правами на объект промышленной собственности определяется соглашением между ними. Не признается соавтором: физическое лицо, не внесшее личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, оказавшее автору только техническую, организационную, материальную помощь либо способствовавшее оформлению прав на объект промышленной собственности и его использованию; должностное лицо, которое содействовало автору в силу того, что оно руководит организацией и поэтому выполняет различные мероприятия, способствующее созданию объектов промышленной собственности. Однако соавторами признаются руководители тем, разрабатываемых научно-исследовательскими учреждением, лабораторией, если они осуществляли теоретическое руководство исследованиями. Не порождает соавторства идея, не содержащая возможного решения задачи и его описания.

Ко второй группе лиц относятся: наследники автора, физическое лицо, которое указано автором в заявке на выдачу патента либо в заявлении, поданном патентному органу до регистрации объекта права промышленной собственности и до его внесения в соответствующий Государственный реестр объектов права промышленной собственности РБ, работодатель.

Патент – это выдаваемый патентным органом от имени государства документ, который удостоверяет авторство, приоритет на объект промышленной собственности и исключительное право на его использование. Патент имеет территориальное действие.

Патент на изобретение действует в течение 20 лет. Срок действия патента исчисляется с даты подачи заявки.

Патент на полезную модель действует 5 лет с возможным продлением, но не более чем на 3 года.Патент на промышленный образец действует 10 лет с возможным продлением, но не более чем на 5 лет.


Субъектами прав на объекты промышленной собственности могут выступать физические (граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства) и юридические лица.

Автором изобретения (полезной модели, промышленного образца) признается физическое лицо, творческим трудом которого оно создано. Если в создании участвовало несколько лиц, они признаются соавторами. Порядок пользования правами в этом случае определяется соглашением между ними. Не признаются соавторами лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, а оказавшие автору только техническую, организационную или материальную помощь либо помощь в оформлении прав на объекты и их использование.

физическому и (или) юридическому лицу, являющемуся нанимателем автора либо указанным автором в заявке на выдачу патента

правопреемнику указанных лиц.

Изобретение, промышленный образец, полезная модель являются служебными, если они относятся к области деятельности нанимателя, при условии, что деятельность, которая привела к их созданию, относится к служебным обязанностям работника, либо созданы в связи с выполнением конкретного задания, полученного от нанимателя, либо при их создании работником были использованы опыт или средства нанимателя. Под средствами нанимателя понимают технические средства: машины, оборудование, приборы, приспособления, инструменты и т.п.

Работник, создавший служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец, обязан уведомить нанимателя в письменной форме. Если в течение 3 месяцев наниматель не подаст заявку в патентный орган, то право на приобретение патента принадлежит работнику. Если патент выдан на имя нанимателя, работник имеет право на вознаграждение, определяемое на основе соглашения между работником и нанимателем.

Авторы и владельцы объектов промышленной собственности наделены имущественными и неимущественными правами. Неимущественные права: право авторства, право создателя быть упомянутым при опубликовании сведений об этом объекте, право на подачу заявки. Имущественным права: исключительное право использования, право уступки патента, право предоставления лицензии, право на вознаграждение. Нарушением исключительного права признаюся несанкциони-рованное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в оборот, а также хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованный объект промышленной собственности.

Законом не признается нарушением исключительного права:

Применение средств, содержащих объекты промышленной собственности, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств других стран и находящихся временно или случайно на территории РБ;

Проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим объекты промышленной собственности;

Применением средств, содержащихся объекты промышленной собственности, при стихийных бедствиях, катастрофах, эпидемиях и т.д. с последующей выплатой патентообладателю соразмерной компенсации;

Разовое изготовление лекарств в аптеке по рецепту врача;

Применение средств, содержащих объекты промышленной собственности, в частном порядке, без коммерческих целей;

Применение средств, содержащих объекты промышленной собственности, если эти объекты введены в гражданский оборот законным путем, например, на основе лицензионного договора, договора уступки прав.

В соответствии с Законом любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета объекта промышленной собственности, охраняемого патентом, и независимо от автора создало и добросовестно использует на территории РБ тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема (право преждепользования).

При неиспользовании или недостаточном использовании патентобладателем изобретения в течение 5 лет, полезной модели и промышленного образца в течение 3 лет с даты выдачи патента любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, в случае отказа патентообладатея от заключения лицензионного договора может обратиться в суд с ходатайством о предоставлении ему принудительной неисключительное лицензии. Если патентообладатель не докажет, что неиспользование изобретения, полезной модели, промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд предоставляет лицензию с определением пределов использования, размеров, сроков и порядка платежей.

Действие патента может быть прекращено досрочно:

на основании заявления патентообладателя

при неуплате годовой пошлины за поддержание патента в силе в установленный срок

при признании патента недействительным в связи с неправомерной выдачей патента.

При прекращении действия патента вследствие неуплаты пошлины Законом предусмотрена возможность восстановления патента по ходатайству патентообладателя при условии уплаты задолженности по пошлине. При этом любое физическое или юридическое лицо, которое с момента прекращения действия патента до даты его восстановления использовало тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Приоритет изобретения, полезной модели, промышленноо образца устанавливается по дате подачи заявки, оформленной в соответствии с требованиями законодательства, в патентный орган.

Приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет), если подача заявки на изобретение, полезную модель осуществлена в течение 12 месяцев, а на промышленный образец – в течение 6 месяцев с даты подачи первой заявки.

Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность - это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. Перечень объектов интеллектуальной собственности исчерпывающе определен ГК РФ: произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения (ст. 1225).

Объекты интеллектуальной собственности подразделяются на объекты авторского права и смежных прав (произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ и базы данных, исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного или кабельного вещания) и объекты промышленной собственности (изобретения, промышленные образцы и полезные модели, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, секреты производства (ноу-хау), коммерческие обозначения).

Критерием такого деления является различие формы и содержания как результата интеллектуальной деятельности, подлежащих правовой охране. Следовательно, если результатом творческой деятельности является форма, охрана осуществляется с помощью авторского права, а если содержание - с помощью патентного права. Юридическим последствием такого разграничения является требование государственной регистрации лишь объектов промышленной собственности.

Право интеллектуальной собственности подобно вещному праву собственности представляет собой разновидность абсолютного права. Использование термина «собственность» в данном случае подчеркивает не столько отождествление творческого результата с вещью (он не является материальным благом), сколько присущее праву интеллектуальной собственности качество абсолютности. Действительно, субъект права интеллектуальной собственности удовлетворяет свои интересы посредством личных действий (обладания информацией, использования ее в собственном производстве, распоряжения ею посредством заключения сделок), т. е. по принципу «можно все, кроме запрещенного». Содействие третьих лиц при этом не требуется. Они лишь обязаны не мешать собственнику интеллектуального продукта поступать с ним сообразно своему усмотрению в пределах закона.

Собственнику интеллектуального продукта принадлежат правомочия владения, пользования и распоряжения информацией, составляющей содержание интеллектуального продукта. Поэтому особенности права интеллектуальной собственности (в отличие от права вещной собственности) не в том, что его нельзя характеризовать через правомочия владения, пользования и распоряжения 1 , а в том, что объекты интеллектуальной собственности в целях надлежащей правовой охраны по общему правилу подлежат специальной регистрации и отличаются временным и пространственным характером их правовой охраны. Объекты вещных прав не подлежат специальной регистрации, а сами вещные права не ограничены ни сроком, ни территорией их действия.

Использование объектов интеллектуальной собственности (ст. 1229 ГК РФ) и распоряжение исключительным правом (ст. 1233 ГК РФ) составляют в основе своей сферу усмотрения самих владельцев творческого продукта (правообладателей), по их усмотрению интеллектуальный продукт может быть включен тем или иным образом в коммерческий оборот. В современных условиях все объекты интеллектуальной собственности могут использоваться в сфере предпринимательства, т. е. в целях извлечения прибыли, могут быть товаром. Так, издательства, радио- и телекомпании, зрелищные организации, располагая необходимыми средствами, приобретают права на использование тех либо иных объектов авторского и смежных прав, а затем реализуют их в целях извлечения прибыли. Определенные объекты интеллектуальной собственности предназначены именно для использования в сфере предпринимательства: коммерческие обозначения, товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства, т. е. объекты, которые именуются промышленной собственностью.

Таким образом, право интеллектуальной собственности - это совокупность правовых норм, определяющих юридические возможности правообладателей в отношении того или иного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В рамках права интеллектуальной собственности как подотрасли гражданского права следует выделять право промышленной собственности как институт коммерческого права.

Законодательство об интеллектуальной собственности сосредоточено главным образом в части четвертой ГК РФ .

Патентные права - это интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1345 ГК РФ). Не могут быть объектами патентных прав способы клонирования человека; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Правовая охрана предоставляется также изобретениям, признанным государством секретными, если иное не предусмотрено ГК РФ (ст. 1349, 1401 - 1405).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо (ст. 1350). Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. При этом под уровнем техники для изобретения понимаются любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Изобретение признается промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами; топологиям интегральных микросхем.

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (ст. 1351). Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель новая, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении или других отраслях деятельности.

Не относятся к полезным моделям, в частности, решения, касающиеся только внешнего вида и направленные на удовлетворение эстетических потребностей, программы для ЭВМ. Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели также топологиям интегральных микросхем.

В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного произволства (ст. 1352). Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделий, текстура или фактура материала изделия. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия.

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии их государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, на основании которой выдается патент, удостоверяющий приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право патентообладателя (ст. 1353 ГК РФ).

Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи заявки на выдачу патента в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, и при условии соблюдения требований, установленных ГК РФ, составляет: 20 лет - для изобретений, 10 лет - для полезных моделей, 5 лет - для промышленных образцов. Действие исключительного права может быть продлено по заявлению патентообладателя на срок, предусмотренный ГК РФ. После прекращения действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходят в общественное достояние и могут использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование (ст. 1363, 1364 ГК РФ).

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любым не противоречащим закону способом (ст. 1229, 1358 ГК РФ), а также распоряжение исключительным правом на них посредством заключения договора об отчуждении патента либо лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1365, 1367 ГК РФ).

Взаимоотношения по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые принадлежит нескольким лицам, определяется соглашением между ними. При отсутствии такого соглашения каждое из них может использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению (в собственном производстве), но не вправе предоставить на них лицензию или уступить патент другому лицу без согласия других владельцев.

Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентом, лишь с разрешения патентообладателя на основе лицензионного договора (ст. 1367 ГК РФ). В то же время закон возлагает на патентообладателя обязанность по использованию указанных объектов. Если изобретение или промышленный образец не используются или недостаточно используются патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента и это приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1362 ГК РФ).

За совершение юридически значимых действий, связанных с патентом, взимаются патентные пошлины .

Права на селекционные достижения - это интеллектуальные права на сорта растений и породы животных, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений (ст. 1412 ГК РФ). Критериями охраноспособности селекционного достижения являются новизна, отличимость, однородность и стабильность сорта растений и породы животных (ст. 1413).

Исключительное право на селекционное достижение, его приоритет, авторство селекционера удостоверяются патентом на селекционное достижение, выдаваемым федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям (ст. 1415).

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования селекционного достижения (производство, продажа, хранение ит. п.), а также распоряжения исключительным правом на него посредством договора об отчуждении исключительного права на селекционное достижение либо лицензионного договора о предоставлении права его использования (ст. 1421, 1426, 1428 ГК РФ).

Срок действия исключительного права на селекционное достижение и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня государственной регистрации селекционного достижения и составляет 30 лет. На сорта винограда и некоторые сорта других растений - 35 лет (ст. 1424 ГК РФ). По истечении указанного срока селекционное достижение переходит в общественное достояние и может использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Право на секрет производства. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность, вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и их обладатель принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. Секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом (ст. 1465 ГК РФ).

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

Отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, составляющей секрет производства, регулируются Федеральным законом от

29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 1 . Под коммерческой тайной понимается режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Признаки секрета производства:

  • - это сведения любого характера (включая результаты интеллектуальной деятельности), кроме сведений, которые по Закону о коммерческой тайне не могут составлять коммерческую тайну . Не составляют коммерческую тайну сведения, содержащиеся в: учредительных документах; документах, дающих право заниматься предпринимательской деятельностью (лицензиях, патентах); документах о платежеспособности предпринимателя; документах, касающихся численности и состава работающих, системы оплаты и условий труда, наличия свободных рабочих мест; документах об уплате налогов и обязательных платежей; документах, касающихся сведений об участии должностных лиц коммерческих организаций в иных коммерческих организациях; документах, содержащих условия конкурсов и аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности (ст. 5);
  • - это сведения, имеющие коммерческую ценность для предпринимателя в достижении преимущества над конкурентами и монопольного извлечения прибыли. Иначе говоря, информация, составляющая коммерческую тайну, - своеобразный товар;
  • - это конфиденциальные сведения; они не известны третьим лицам, поскольку их обладатель принимает меры к охране их конфиденциальности. Ознакомление с такими сведениями в силу служебных обязанностей в связи с проведением компетентными органами проверок, следственных действий и т. п. не нарушает коммерческую тайну. Лица, имеющие на законном основании доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, обязаны не разглашать их. Сведения, составляющие коммерческую тайну, подлежат защите способами, предусмотренными законом (ст. 12, 1250-1254 ГК РФ). Лица, незаконным путем получившие сведения, составляющие коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших коммерческую тайну вопреки трудовому договору, и на контрагентов, сделавших это в нарушение условий гражданско-правового договора.

Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его любым не противоречащим закону способом, а также распоряжения указанным исключительным правом посредством договора о его отчуждении либо договора о предоставлении права использования секрета производства по лицензионному договору (ст. 1468-1469 ГК РФ).

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров (работ, услуг) и предприятий. Видами права на средства индивидуализации являются право на фирменное наименование, право на товарный знак (знак обслуживания), право на наименование места происхождения товара, право на коммерческое обозначение.

Посредством права на фирменное наименование индивидуализируются участники рыночных отношений - коммерческие организации. Коммерческая организация выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в ее учредительных документах и включается в ЕГРЮЛ при государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование должно содержать указание на организационно-правовую форму и собственно наименование коммерческой организации (п. 4 ст. 54, ст. 1473 ГК РФ). Так, фирменное наименование полного товарищества должно содержать имя (наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов «и компания» и «полное товарищество» (п. 3 ст. 69 ГК РФ). Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать указание на собственника его имущества (п. 3 ст. 113 ГК РФ). Аналогичные требования предъявляются к фирменным наименованиям иных коммерческих организаций.

Коммерческой организации принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах и их упаковках.

Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается. Коммерческая организация, использующая чужое зарегистрированное фирменное наименование, обязана по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить причиненные убытки (ст. 1474 ГК РФ).

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации коммерческой организации и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Право на товарный знак (знак обслуживания) - это право на обозначение, служащее для индивидуализации товаров (работ, услуг) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В качестве товарных знаков могут выступать словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (ст. 1477, 1482 ГК РФ).

Правовая охрана товарного знака предоставляется на основании его государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности . Правообладателю выдается свидетельство на товарный знак, которое удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право правообладателя на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. При этом срок действия исключительного права может быть продлен по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на 10 лет (ст. 1491 ГК РФ).

Закон предусматривает возможность использования предпринимателями коллективного знака. Коллективным является товарный знак объединения предпринимателей, предназначенный для обозначения выпускаемых и реализуемых ими товаров, обладающих общими качественными характеристиками.

Правообладатель товарного знака имеет исключительное право использования его любым не противоречащим закону способом (размещать на товарах, указывать в документации и т. п.) и распоряжения исключительным правом на него по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак либо по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака (ст. 1484 ГК РФ). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность их смешения .

Закон устанавливает обязанность использования товарного знака и последствия его неиспользования - утрату исключительного права на товарный знак. В соответствии со ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в связи с его неиспользованием непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации на основании решения арбитражного суда, принятого по заявлению любого заинтересованного лица, если правообладатель товарного знака не докажет, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикетов, упаковок товаров. Правообладатель имеет право требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков, либо выплаты компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, либо выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (ст. 1515 ГК РФ).

Право на наименование места происхождения товара - это право на обозначение, представляющее собой либо содержащее наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами (ст. 1516 ГК РФ). Наименование места происхождения товара охраняется законом в целях поддержания качества и стимулирования традиционных художественных ремесел и промыслов.

Правовая охрана наименования места происхождения товара возникает на основании его государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Лицу, зарегистрировавшему наименование места происхождения товара, выдается свидетельство на право пользования этим наименованием, которое действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию. Срок действия свидетельства может быть продлен по заявлению обладателя свидетельства каждый раз на 10 лет при условии представления заключения компетентного органа, подтверждающего, что обладатель свидетельства находится в данном географическом объекте и производит товар с указанными в свидетельстве свойствами.

Право пользования одним и тем же наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в установленном порядке, может быть предоставлено любому юридическому или физическому лицу, находящемуся в том же географическом объекте и производящему товар с теми же свойствами (ст. 1518 ГК РФ). Таким образом, право пользования наименованием места происхождения товара (в отличие от права пользования товарным знаком) не носит исключительный характер; его обладатель лишен возможности запрещать его использование другим лицам.

Правообладателю принадлежит исключительное право использования наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом: размещение в рекламе, на товарах, этикетках, упаковках, на бланках, счетах, иной документации, связанной с введением товара в гражданский оборот. Распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого наименования, не допускается (ст. 1519 ГК РФ).

Право на коммерческое обозначение : юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (включая некоммерческие организации), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ (ст. 1538 ГК РФ).

Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации его предприятия любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, в счетах и на иной документации, в рекламе, на товарах и их упаковках.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу. Лицо, нарушившее это правило, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки.

Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется. Так, правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего коммерческого обозначения по договору аренды предприятия, по договору коммерческой концессии.

Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. Право на технологию предусмотрено гл. 77 ГК РФ. Единой технологией признается выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности и может служить технологической основой определенной практической деятельности.

Право использовать единую технологию принадлежит лицу, организовавшему ее создание на основании договоров с обладателями исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии.

Лицо, которому принадлежит право на технологию, а также любое лицо, к кому переходит это право, обязано осуществлять ее практическое применение (внедрение). Лицо, обладающее правом на технологию, может по своему усмотрению распоряжаться этим правом путем передачи его полностью или частично другим лицам по договору .

  • Этот вопрос является дискуссионным. См.: Городов О. А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования. СПб., 1999. С. 50-63.
  • См. также постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности»; постановление Пленума ВС РФи Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших всвязи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
  • См. постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941 «Положение опатентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав кдругим лицам и договоров о распоряжении этими правами».
  • См. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии».

Термин «изобретение» не определен ни в одном законодательстве мира. Изобретением можно назвать все, что было придумано и создано человеком, все, что делается в области техники. При этом точного законодательного определения у данного термина не существует.

Важно, что в качестве изобретения признаются и охраняются не открытия и не идеи, а новые, не известные ранее технические объекты, имеющие материальное воплощение. Охрана научных открытий и идей противоречит основам патентного права. Оно признает монополию на право владения и использования для новых созданных объектов как награду за творческий труд и изобретательность, но при выдаче патентов нельзя лишать общество того, к чему оно раньше имело свободный доступ. При этом общество получает сведения об изобретении и его технической сущности и эту информацию может использовать в своем дальнейшем развитии.

Не являются изобретениями:

  • - открытия;
  • - научные теории и математические методы;
  • - решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
  • - правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
  • - программы для ЭВМ;
  • - решения, заключающиеся только в представлении информации.

Научное открытие не может быть признано объектом изобретения, поскольку открытие - сведения об объективных вещах, которые существуют независимо от деятельности человека, но были не известны ранее. Ни один охранный документ не дает его обладателю права устранять других лиц от использования идеи, лежащей в основе изобретения. Право, предоставляемое патентом, распространяется только на воплощение идеи в ее материальной форме. Напротив, сразу после публикации изобретения идеи, лежащие в его основе, становятся доступными обществу.

И именно потому, что патент - это монополия, дорого стоящая обществу, очень важно, чтобы она распространялась ограниченно и только на то, что действительно служит вкладом в уровень развития техники. По этой причине и в международных договорах, и в национальном законодательстве содержится положение о том, что патентную охрану могут получить только изобретения, соответствующие изобретательскому уровню, т.е. своего рода новшества, до этого не известные по уровню техники и по своей сущности не вытекающие просто из имевшихся ранее сведений (т.е. являющиеся не очевидными, а оригинальными ).

Мэггс П.&., Сергеев А.П.

Интеллектуальная собственность. - М.: Юристь, 2000

Более «слабыми» техническими решениями, охраняемыми патентами, являются полезные модели. В середине XX века «полезность» была условием выдачи патента. Полезная модель (useful model) возникает за счет инженерного мастерства.

Патент на промышленный образец охраняет внешний вид изделия. В России охранные документы на промышленный образец получают достаточно редко, поскольку российские предприниматели считают, что внешний вид не столь важен. Патент на промышленный образец не может получить физическое лицо, а только юридическое.

Срок действия исключительного права составляет:

  • - двадцать лет - для изобретений;
  • - десять лет - для полезных моделей;
  • - пятнадцать лет - для промышленных образцов.

Патентообладателю принадлежит исключительное право

использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любым не противоречащим закону способом. По истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Право авторства - это право признаваться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца; оно неотчуждаемо и непередаваемо, отказ от него ничтожен. Право на получение патента первоначально принадлежит автору, но может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано.

6.1 Права на изобретение.

6.2 Права на полезную модель.

6.3 Права на промышленный образец.

Литература: 2; 8; 30; 32; 57.

6.1 Права на изобретение.

В соответствии с п.1. ст.6 «изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым имеет изобретательский уровень и промышленно применимо».

Опираясь на формулировку ст.6. Патентного закона РК, можно сделать вывод, что наряду с изобретениями, которым предоставляется правовая охрана, существуют и такие изобретения, которым в силу тех или иных причин охрана государством не гарантируется. Иными словами, вполне правомерно говорить о родовом понятии изобретения как объективно существующем явлении, которое в самом общем виде можно определить как творческое решение задачи. Изобретением может считаться всякий достигнутый человеком творческий результат, суть которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности.

Вопрос о том, охраняется ли данный результат государством, и если охраняется, то в какой форме, лежит уже в иной плоскости и сам по себе не играет решающей роли в объективном признании того или иного решения изобретением. Одни изобретения, которые отвечают предусмотренным законом требованиям, становятся в установленном порядке официально признанными объектами охраны; другие изобретения, которые таким требованиям не соответствуют или хотя бы и соответствуют, ныне оформлены в установленном порядке, охраной не пользуются, однако не перестают быть из-за этого изобретениями. К числу последних можно, в частности, отнести такие технические решения, которые не обладают объективной новизной, хотя и являются результатом самостоятельной творческой работы; решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали и др.

Прежде чем перейти к детальной характеристике закрепленных Патентным законом признаков охраноспособного изобретения и его объектов, необходимо отметить следующее. С принятием нового закона предъявляющиеся ранее к охраноспособным изобретениям критерии «существенные отличия» и «положительный эффект» заменены признаками «изобретательский уровень» и «промышленная применимость». Основной причиной этого послужило вполне оправданное желание сблизить наше понимание изобретения с наиболее распространенной его моделью. Едва ли не случайно почти дословное совпадение формулировок ст.6 закона с формулировками, содержащимися в патентных законах некоторых Европейских стран, а также в ряде международных соглашений, например ст.52-53 Конвенции о выдаче европейских патентов.

Наиболее существенным изменением в Патентном законе может считаться отказ законодателя от такого признака охраноспособности изобретения как «положительный эффект». Как справедливо отмечается в специальной литературе, это прямо связано с полным переходом к патентной форме охраны изобретений. Поскольку все расходы и хлопоты, связанные с патентованием, возлагаются на самого будущего патентовладельца, в первую очередь его должна заботить ожидаемая эффективность от использования изобретения.

В соответствии с п.2 ст.6 Патентного закона РК объектами изобретения могут являться устройство, способ, вещество, штаммы микроорганизмов, клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.

Под устройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом. К устройствам как объектам изобретений относятся всевозможные конструкции и изделия – машины, приборы, механизмы, инструменты, транспортные средства, оборудование, сооружения и т.д. По сравнению с другими видами технических решений изобретения – устройства, обеспечивающие наиболее действенный контроль за их фактическим использованием, что и определяет их относительную распространенность.

Способ – это совокупностьприемов, выполняемых в определенной последовательности или с соблюдением определенных правил. Как объект изобретения способ характеризуется технологическими средствами – наличием определенного действия или совокупности действий (последовательно, одновременно в различных сочетаниях и т.п.), условиями осуществления действий, режимом использования веществ, устройств, штаммов микроорганизмов и т.д.

Способы как процессы выполнения действий над материальными объектами обычно подразделяются на:

Способы, направленные на изготовление продуктов (изделий, веществ и т.д.);

Способы, направленные на изменение состояния предметов материального мира без получения конкретных продуктов (транспортировка, обработка, регулирование и т.д.);

Способы, в результате которых определяется состояние предметов материального мира (контроль, измерение, диагностика и т.д.).

Вещество представляет собой искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов. К веществам как объектам изобретений относятся:

Индивидуальные соединения, к которым также условно отнесены высокомолекулярные соединения и объекты генной инженерии;

Композиции (составы, смеси);

Продукты ядерного превращения.

Штаммы – микроорганизмов, культуры клеток растений и животных означают совокупность клеток, имеющих общее происхождение и характеризующихся одинаковыми устойчивыми признаками. Штаммы составляют основу биотехнологии и применяются в лечебных, профилактических целях, в качестве стимуляторов развития растений, животных и т.д. Создание штаммов предполагает отыскание научной среды для микроорганизмов, оптимального температурного режима, выявление средств, способствующих их росту и сохранению и т.д. К штаммам микроорганизмов, культур клеток растений и животных относятся индивидуальные штаммы (бактерии, микроскопические грибы, дрожжи, простейшие микроскопические водоросли, микроскопические лишайники и т.д.) и консорциумы микроорганизмов, культур клеток растений и животных (смешанные штаммы микроорганизмов, ассоциации микроорганизмов и т.д.).

Применение известных ранее устройств, способов, веществ, штаммов по новому назначению состоит в том, что известное техническое средство предлагается использовать с иной целью для решения задачи, которая не имелась в виду ни автором, ни другими специалистами, когда впервые стали применяться данное устройство, способ, вещество или штамм. Ранее известное средство оказывается способным удовлетворять совсем иную потребность, в связи с чем оно приобретает функцию, существенно отличающуюся от той, которую уже имеет. Суть применения по новому назначению заключается в установлении новых свойств уже известных объектов и определении новых областей их использования. Для характеристики изобретений на применение используются краткая характеристика применяемого объекта, достаточная для его идентификации, и указание нового назначения известного объекта.

Наряду с объектами изобретений в Патентном законе содержится перечень творческих результатов, которые не признаются патентоспособными изобретениями. К ним относятся:

1) Открытия, научные теории и математические методы;

2) Методы организации и управления хозяйством;

3) Условные обозначения, расписания, правила;

4) Правила и методы выполнения умственных операций;

5) Программы для вычислительных машин и алгоритмы как таковые;

6) Проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;

7) Предложения, касающиеся лишь внешнего вида изделий;

8) Предложения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Это не означает, что указанные объекты вообще исключаются из сферы правовой охраны. Напротив, большинство из них при соответствии их установленным в законе критериям охраняется правом, но не в качестве изобретений, а как иные объекты интеллектуальной собственности. Так, проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий охраняются в качестве произведений архитектуры; предложения, определяющие внешний вид изделий, могут быть признаны промышленными образцами и т.д. Законодатель лишь подчеркивает, что названные объекты не признаются изобретениями. Основной причиной этого для большинства из них служит то, что они не являются техническими решениями задачи, т.е. не подпадают под понятие устройства, способа, вещества или штамма. Если же конкретное решение, будь то решение задачи познания, решение внешнего вида изделия или проект сооружения, обеспечивает тот или иной технический результат, оно может быть признано изобретением.

Особо следует остановиться на решениях, которым не предоставляется правовая охрана в виду их противоречия общественным интересам принципам гуманности и морали. Как верно отмечается в литературе, при отнесении решений к противоречащим общественным интересам, сами эти «общественные интересы» должны быть отражены в тех или иных правилах, установленных от имени общества уполномоченными на то компетентными органами. Отрицание патентоспособности по причине противоречия принципам гуманности и морали основывается на нравственных нормах, поддерживаемых только силой общественного мнения (например, по этой причине не патентуются приспособления для азартных игр, орудия самоубийства и др.).

Изобретения должны обладать патентоспособностью. Критериями патентоспособности являются новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость.

Новизна изобретения как первое и непременное его условие патентоспособности всегда была характерным признаком изобретений. Решение признавалось новым, если до даты приоритета заявки сущность этого или тождественного решения не была раскрыта для неопределенного круга лиц настолько, что стало возможным его осуществление.

В Патентном законе РК новизна определяется как неизвестность изобретения из сведений об уровне техники. Дальше раскрывается само понятие: «уровень техники»: сведения об уровне техники включают в себя любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Данная формулировка позволяет акцентировать внимание на 4 моментах.

Во-1-х, при исследовании новизны заявленного решения используются лишь общедоступные сведения. Под ними понимаются сведения, содержащиеся в источнике, с которым любое лицо имело возможность ознакомиться само либо о содержании которых могло быть ему законным образом сообщено, всякого рода служебная, закрытая, секретная и т.п. информация во внимание не принимается.

Во-2-х, в уровень техники включаются любые сведения, раскрывающие сущность изобретения, независимо от того, в какой форме (устной, письменной, официальной, неофициальной и т.п.) они стали общедоступным публике.

В-3-х, речь идет о сведениях ставших общедоступных не только в РК, но и в зарубежных странах. Иными словами, новизна изобретения должна носить абсолютный мировой характер.

В-4-х, при определении новизны могут использоваться только те сведения, которые стали общедоступными до даты приоритета изобретения. Сведения, раскрывающие сущность изобретения, которые появились после этой даты, во внимание не принимаются.

Вторым критерием патентоспособности изобретения является изобретательский уровень . Необходимость особого критерия, позволяющего признавать патентоспособными изобретениями лишь такие разработки, которые вносят вклад в научный и технический прогресс, почти никем из специалистов не ставится под сомнение. На первый взгляд, эту функцию может выполнять признак новизны, который обычно выражает творческое начало.

В соответствии с п.1. ст.6 Патентного закона РК изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Как видим, уровень техники служит исходной базой для определения не только новизны разработки, но и ее изобретательского уровня.

Изобретательский уровень, как и новизна, устанавливается на дату приоритета. Сведения, которые стали общедоступными после даты подачи заявки, в расчет не принимаются, хотя бы с их по появлением предложенное решение задачи и стало очевидным.

Третьим критерием патентоспособности изобретения является промышленная применимость . Согласно п.1ст.6 Патентного закона изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В законе не указано, на какой момент должна оцениваться промышленная применимость заявленного изобретения. Это представляется не упущением законодателя, с его сознательной позицией. В отличие от признаков новизны и изобретательского уровня, которые могут быть утрачены изобретением, признак «промышленная применимость», напротив, может у изобретения в данный момент отсутствовать, а впоследствии появиться.

С моментом определения промышленной применимости прямо связан вопрос о патентоспособности так называемых перспективных изобретений, то есть изобретений, которые не могут быть использованы в настоящее время, но целесообразность и возможность их использования в будущем не вызывают сомнений.

6.2 Права на полезную модель.

Полезная модель - новый для Казахстанского патентного права объект, практика охраны которого пока лишь начинает складываться.

Статья 7 Патентного закона РК к полезной модели относит конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей (устройства). Она должна быть новой и промышленно применимой.

Как известно, понятием «полезная модель» обычно охватываются такие технические новшества, которые по своим внешним признакам очень напоминают патентоспособные изобретения, однако, являются менее значительными с точки зрения их вклада в уровень техники. Законодательство тех стран, которые предусматривают особую охрану подобных объектов, устанавливает, как правило, более упрощенный порядок выдачи на них охранных документов (иногда именуемыми малыми патентами), сокращенный срок их действия, менее значительные пошлины и т.п.

Полезная модель, как и изобретение, является техническим решением задачи. Их основные различия заключаются в двух моментах.

Во-1-х, в качестве полезных моделей охраняются не любые технические решения, а лишь те, которые относятся к типу устройств, т.е. конструкторскому выполнению средств производства и предметов потребления.

Во-2-х, к полезным моделям не предъявляются требования изобретательского уровня. Полезная модель должна быть результатом самостоятельного изобретательского творчества.

Для признания решения полезной моделью она должна быть новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из уровня техники. К существенным относятся все те признаки полезной модели, которые влияют на достигаемый результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Если совокупность существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, не является общеизвестной, полезная модель признается новой.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть практически использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Указанный критерий по отношению к полезным моделям имеет точно такое же значение, как и по отношению к изобретениям.

6.3 Права на промышленный образец.

Промышленным образцом является художественно-конструкторское решение, определяющее его внешний вид. Как и изобретение, промышленный образец представляет собой нематериальное благо, результат творческой умственной деятельности, который может быть воплощен в конкретных материальных объектах.

Промышленными образцами могут считаться решения внешнего вида любых изделий, выпускаемых промышленно, которые в своей подавляющей массе нигде не охраняются. Правовая охрана предоставляется тем промышленным образцам, которые являются новыми, оригинальными и промышленно применимыми.

Согласно ст.8 п.2 Патентного закона не признаются промышленными образцами решения:

1) обусловленные исключительно технической функцией изделий;

2) объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;

3) печатной продукции как таковой;

4) объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;

5) изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Промышленными образцами могут быть целое единичное изделие, его часть, комплект (набор) изделий, варианты изделия. Изделие, как объект промышленного образца, может быть:

1) объемным (автомобиль, прибор, обувь, мебель, посуда и т.п.),

2) плоским (рисунок ткани, ковра, шрифт),

3) комбинированным, т.е. сочетающим элементы, свойственные объемным и плоским промышленным образцам (вид информационного табло, циферблата часов, ковра с объемными деталями и т.п.).

Промышленные образцы следует отличать от исходных с ними объектов интеллектуальной собственности, таких, как полезные модели, объемные товарные знаки и произведения декоративно-прикладного искусства. Если промышленный образец решает задачу внешнего вида изделия с помощью художественных и конструкторских средств, то полезная модель является техническим решением, относящимся к конструктивному выполнению потребления, а также их составных частей.

Некоторые изделия, например оригинальный флакон для духов, могут быть в равной степени признаны как промышленным образцом, так и объемным товарным знаком. Выбор формы охраны принадлежит заявителю. Не исключена и одновременная охрана объекта и в качестве товарного знака. Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара» исключает признание товарным знаком лишь таких обозначений, которые воспроизводят промышленные образцы, права на которые принадлежат в РК другим лицам. Следовательно, самому заявителю не возбраняется зарегистрировать принадлежащий ему творческий результат и как промышленный образец, и как товарный знак.

Весьма близки между собой промышленные образцы и объекты, охраняемые авторским правом, в особенности произведения декоративно-прикладного искусства.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, представленных на изображениях промышленного образца и приведенных в перечне существенных признаков, не известна из сведений, общедоступных в мире до даты приоритета промышленного образца. Под существенными признаками понимаются признаки, объективно присущие художественно-конструкторскому решению, каждый из которых необходим, а все вместе достаточно для создания зрительного образца изделия.

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета поданные в РК другими лицами заявки на промышленные образцы (кроме отозванных) и запатентованные в РК промышленные образцы.

Критерий оригинальности патентоспособности промышленного образца введен в законодательство впервые.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий характер особенности изделия. Данный признак выполняет применительно к промышленным образцам примерно ту же роль, которую играет относительно изобретений критерий изобретательского уровня. С его помощью охраноспособные промышленные образцы как творческие художественно- конструкторские решения отграничиваются от результатов обычной дизайнерской работы.

Промышленный образец признается промышленно применимым, если он может быть кратно воспроизведен путем изготовления соответствующего изделия. Данный критерий патентоспособности в наибольшей степени связан с патентной формой охраны промышленных образцов. Именно возможность изготовления копий изделия такого же внешнего вида, делает актуальной патентно-правовую форму охраны оригинального художественно-конструкторского решения.

При оценке промышленной применимости проверяется, конечно, и сама осуществимость заявленного промышленного образца с помощью описанных в заявке или известных средств, методов, материалов и т.д.

Объектами промышленной собственности являются изобретение, полезная модель, промышленный образец. Правовая охрана объектам промышленной собственности предоставляется только в том случае, если на них подана заявка в Казпатент и выдан охранный документ. При проведении экспертизы определяется соответствие данных объектов установленным критериям. Патентный закон устанавливает исключения в предоставлении отдельным объектам правовой охраны, хотя и соответствующим установленным критериям.

Тестовые вопросы для самоконтроля знаний:

1. Изобретением признаются:

a) научные теории;

b) математические методы;

c) методы выполнения умственных операций;

d) таммы клеток растений;

e) все ответы верны.

2. Не влияет на правовую охрану изобретения:

a) новизна;

b) изобретательский уровень;

c) промышленная применимость;

d) оригинальность;

e) нет верного ответа.

3. Конструктивное выполнение средств производства –это:

a) изобретение;

b) полезная модель;

c) промышленный образец;

d) топология интегральной микросхемы;

e) не предоставляется патентная охрана.

4. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она:

a) является промышленно применимым;

b) имеет изобретательский уровень;

c) является оригинальным;

d) отвечает маркетинговым требованиям;

e) все ответы верны

5. Художественно-конструктивное решение внешнего вида изделия это:

a) полезная модель;

b) изобретение;

c) промышленный образец;

d) селекционное достижение;

e) все ответы верны.